Наследственная трансмиссия и право представления

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследственная трансмиссия и право представления». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Завещатель мог предусмотреть в завещании, чтобы отдельные вещи из состава наследства доставались третьим лицам. Такое распоряжение называлось легатом (legatum) — завещательным отказом. Существенно, что легат составлялся ради выгоды легатария (отказопринимателя), а не для ухудшения положения наследника. Если отказ имел цель наказать наследника, он считался ничтожным. Именно в этом смысле Модестин толковал легат как дарение, оставленное посредством завещания. В качестве легатария могло быть только лицо, способное принимать наследство в свою пользу. Легатарий являлся преемником наследодателя в отдельном праве, а не части наследства, а потому получение легата не сопровождалось какой-либо ответственностью за долги наследодателя. Легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легат на наследника по закону.

Понятие права наследования

Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи.

Е. А. Флейшиц, российский историк права

В римском праве наследование (hereditas) — это способ приобретения собственности mortis causa (т.с. в случае смерти прежнего собственника). Речь идет о переходе имущества умершего лица к другим лицам.

Наследование могло создавать универсальное преемство. При универсальном преемстве наследник (наследники) получал завещание со всем тем, что должно войти в состав наследственной массы (по долгам завещателю) и должно было уйти из этой массы (по долгам завещателя). Иными словами, наследник приобретал все имущественные права и обязанности наследодателя.

В то же время, римское право знало и сингулярное пра- воприемство. В силу сингулярного преемства наследник приобретал лишь отдельные права на определенные вещи наследодателя (рис. 21.1).

Что значит наследование по праву представления

Все претенденты, которые остались после смерти завещателя, могут быть отнесены к одной из 8 очередей, как указывает статья 1146 ГК Российской Федерации.

Последовательность эта определяется в зависимости от уровня родства. Вступить в наследство могут только представители одной очереди. Пи отсутствии представителей предыдущей имущество разделяется между претендентами следующей очереди.

В той ситуации, когда на день смерти завещателя претендент той последовательности, какая вступает в права наследования, умер или погиб вместе с завещателем, вместо него его часть обязаны получить его дети какие и называются наследниками по праву представления.

Наследование по праву представления – это наследование доли имущества, которая причитается уже погибшему претенденту, после какого также остались родные, какие могут претендовать на получение этой части.

В данной ситуации к наследованию призываются только претенденты по закону, претенденты по завещанию прав на наследование по представлению не имеют. Но имеются также ограничения – права представления могут быть посбавлены дети недостойного претендента и того, то был официально лишен имущества завещателем.

Причины наследования по праву представления назначены в законодательстве всесторонним образом.

Такими причинами есть такие ситуации:

  • смерть обусловленного претендента по закону первой, второй, и третьей очереди, после какого позволяется наследование по праву представления, до открытия завещания;
  • смерть определенной особы, признаваемого представителем по закону 1,2,3 очереди, после какого разрешается наследование по праву представления.

В одно время с завещателем; в данной ситуации особа, погибшая вместе с завещателем, не наследует после завещателя, также как и когда бы оно погибло до открытия завещания.

Для наследования по праву представления, нужно прийти к нотариусу в том районе, где открывается завещание, с такими бумагами:

  • Удостоверение личности наследника.
  • Бумаги о составе имущества.
  • Бумаги о месте нахождения наследства.
  • Бумаги, доказывающие право погибшего родственника наследовать такое наследство.
  • Бумагами, которые доказывают, что человек, который претендует на наследование права представления, — родственник погибшего претендента по закону.

После этого у нотариально конторе нужно забрать свидетельство о праве на имущество и зарегистрировать полученное наследство (когда это нужно).

Наследство по праву представления. Наследственная трансмиссия(88)

Субъектами наследования по праву представления по ГК РФ (ст.ст. 1142-1144) могут быть:

  • внуки и их потомки;
  • племянники и племянницы;
  • двоюродные братья и сестры.

Не могут воспользоваться правом представления потомки того наследника, который не имел прав наследовать, будь он жив. Например, был лишен своих прав или признан недостойным или лишен таких прав самим наследодателем в завещании (ст. 1117 ГК РФ). Другими словами положения законодательства о недостойных наследниках распространяются и на право представления.

Следует отметить, что очередность наследования по праву представления сохраняется. Какие родственники умершего наследника могут рассчитывать на получении наследства, зависит от того, к какой очереди принадлежал умерший наследник. Передаются права наследования в соответствии с такой очередностью:

  • унаследовать долю, которая могла бы принадлежать наследникам первой очереди наследования по праву представления, к которым относятся супруги друг после друга, родители и дети, могут внуки наследодателя;
  • доля наследников, относящихся ко второй очереди наследования праву представления, к которым причисляются братья и сестры, отходит племянникам;
  • представители третьей очереди наследования по праву представления, которыми являются дяди и тети, переходит двоюродным родственникам умершего.

Другим очередям закон не предоставляет возможности использовать право представления.

Возможно не только наследовать внуку по праву представления, но и правнуку (если речь идет о 1-й степени родства), внучатому племяннику (при 2-й степени), троюродному племяннику (при 3-й степени). При этом доля, которую они получат в имуществе, не изменится и распределиться в соответствии с очередностью.

  1. Баринов Н.А., Блинков О.Е. Наследование в международном частном праве и сравнительном правоведении // Наследственное право. 2013. N 1. С. 33 — 40.
  2. Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. V. Полутом 1. М.: Статут, 2004. 616 с.
  3. Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. VII. Полутом 2. М.: Статут, 2005. 608 с.
  4. Покровский И.А. История римского права. М.: Статут, 2004. 540 с.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник «Римское частное право» (под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского) включен в информационный банк согласно публикации — Юристъ, 2004.

  1. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 1997. 448 с.
  2. Самойлова М.В. Новеллы Юстиниана и основные понятия современного наследственного права // Наследственное право. 2013. N 3. С. 3 — 5.

Трансмиссия наследственного характера

Определение 1

Трансмиссия наследственного характера (transmissio delationis) – это определенный переход права использовать наследство к наследникам того лица, которое в свою очередь не успело принять назначенное ему наследство так как наступила его смерть.

Важно подметить, что по древнейшему праву цивильного порядка трансмиссия наследственной направленности была невозможна: если наследник, который был призван к наследованию по закону не принимал наследства, то такое наследство признавалось бесхозяйным. По специальному преторскому праву принять то или иное наследство предлагалось в ситуации следующим наследникам. В ситуации если человек выступающий наследником по завещанию не принимал наследства до своей смерти, то открывалось наследование по конкретному закону.

Вывод 1

Отсюда получается, что право принять определенное наследство рассматривалось как некое личное право наследника, не переходящее к его наследникам.

Тем не менее из данного положения общего характера стали постепенно вводить определенные исключения. Претор в свою очередь допустил, что если гражданин, который является наследником, погибает не успев без своей личной вины принять наследство, то по расследованию дела в качестве наследника в конкретном порядке (то есть восстановления в конкретном первоначальном положении) может быть предостаточно специальное право на принятие того или иного наследства. В праве Юстиниана данное правило является обобщенным: в ситуации, если смерть наследника произошла в течение года с момента, когда он узнал об открытии для него наследства или в течение запрошенного им времени на размышление, то специальное право принять данное наследство считается перешедшим к его наследникам, которые обладают необходимыми возможностями на осуществление этого права в течение срока, который еще остался в силу правил общего характера на принятие определенного наследства.

В тех ситуациях, когда из-за смерти до принятия наследства или же вследствие отказа от наследства отпал один из тех граждан, который мог бы стать наследником и если не было трансмиссии доля того наследника, который в свое время отпал просто прибавлялась к другим долям остальных наследников при этом распределялась между ними поровну. Так получилось, что в случае, когда из двух наследников по завещанию один погибал не приняв наследства и, что самое главное не оставив сам наследников, то доля которая принадлежала ему по праву переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию. Точно так же получалось и в том случае, если происходило отпадение после открытия наследства одного из наследников по закону.

Наследование обязательной доли по праву представления

Право на обязательную долю в наследстве имеют уязвимые категории граждан: несовершеннолетние и нетрудоспособные. Причём, обязательную долю могут получить не только родные дети, но и усыновленные.

Пример. У М. и его жены в результате несчастного случая скончался единственный сын С. На момент своей кончины сын был женат, воспитывал двух дочерей: кровную и приёмную. В случае смерти М., доля его наследства отходит обеим дочерям в размере ¼. С. Жена М. получит ½ доли его наследства.

Но остаётся вопрос: можно ли унаследовать обязательную долю по праву представления?

Короткий ответ – нет. Это право является личным и наследоваться не может. Кроме того, оно реализуется вне зависимости от воли наследодателя и не требует согласия других наследников. Круг лиц, которые могут получить обязательную долю, чётко установлен законом. Как правило, наследники, которые оказались субъектами права наследования по представлению не входят в число тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

Порядок наследования по праву представления и наследственная трансмиссия

В юридической практике существует два понятия, которые многие считают как одно. Это наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.

В первом варианте претендентами на наследство становятся исключительно прямые потомки, например, сын, дочь (наследники первой очереди после умершего). В данной ситуации наследник умер до смерти наследодателя или одновременно с ним, например в автокатастрофе. Правовое обоснование наследования будет в таком случае ст. 1146 ГК РФ.

Во втором случае ими могут выступать близкие родственники, поскольку речь идет уже о смерти наследника, который умер не успев оформить документы о наследстве.

В наследование вступают лица, которые бы наследовали после него по закону или завещанию.

Вот и получается, что круг наследников при наследственной трансмиссии становится достаточно широк и к друг другу, как родственники они становятся довольна отдаленными по степени родства.

Но в такой ситуации есть один нюанс – прямой потомок скончался сразу после наследодателя, не вступив в свои права. Таким образом, наследство могут получать близкие родственники, например, племянники, двоюродные племянники, сестры, братья и т.д. И в этом заключается отличие наследования по представлению от трансмиссии.

Обстоятельства, при которых возможно наследование по праву представления

Для наследования по праву представления необходимо наличие следующих обстоятельств:

  • Смерть наследника по закону наступила раньше смерти наследодателя или одновременно с ним. Говоря об одновременной кончине, закон имеет в виду дату наступления смерти, а не точное время (часы, минуты).

    Поэтому, если два человека скончались в один день, независимо от времени наступления смерти, они считаются умершими одновременно.

  • Умерший наследник входил в состав той очереди наследования по закону, которая призвана к наследованию.

  • Отсутствие завещания, в котором наследодатель подназначил наследника вместо умершего, так как вместо него право наследования переходит к подназначенному наследнику.

Для наследования по праву представления, нужно прийти к нотариусу в том районе, где открывается завещание, с такими бумагами:

  • Удостоверение личности наследника.
  • Бумаги о составе имущества.
  • Бумаги о месте нахождения наследства.
  • Бумаги, доказывающие право погибшего родственника наследовать такое наследство.
  • Бумагами, которые доказывают, что человек, который претендует на наследование права представления, — родственник погибшего претендента по закону.

В римском праве сначала такое наследство признавалось ничейным, из-за этого становилось собственностью каждого, кто его хотел захватить. Наследуемое наследство по всеобщему правилу делилось равными частями между всеми законными претендентами, которые относились к одной очереди. К примеру, когда вызывались к наследованию 3 претендента, то любой из них получал право на 1/3 наследства.

При поколенном равенстве, то есть когда одни претенденты получали наследственные права на всеобщих правах, а вторые – в силу права представления, позиция равного деления имущества менялся. Когда после смерти родного у него оставалось, к примеру, три сына и четыре внука, то любой сын получал по ¼ имущества, а внуки – эту же часть, только на всех.

Наследование по праву представления – это право внуков получить ту долю имущества, какая бы перепала их родным, когда бы те пережили завещателя.

Наследственная передача – это случай, при котором претендент пережил завещателя, то есть завещание открылось, а он не успел его принять, потому что умер сам. В данной ситуации наследовали его представители, из-за этого дети в этой ситуации считались не претендентами завещателя, а представителями своего отца, так как то умер уже после открытия завещания.

Римское право сначала не разрешало использовать наследственную передачу, так как право претендента анализировалось как строго особое и из-за того непередаваемое.

Но в дальнейшем передача была позволена, но ограничена годом с момента оповещения первого претендента об открытии ему имущества.

Исторические этапы развития римского наследственного права

В соответствии с характером производственных отно­шений древнейшего Рима и семейным характером в ту пору собственности, все члены семьи считались, несмотря на ши­роту прав, предоставленных главе семьи, как бы участника­ми в семейной общности. Поэтому и после смерти paterfamilias имущество оставалось за агнатской семьей в силу закона. Наследование по завещанию, получив­шее в более позднее время очень широкое применение (так что наследование по закону носило название наследование ab intestato, т. е. после лица, не оставившего завещания), в древнейшую эпоху не имело места. Что же касается насле­дования по закону, то в силу указанного обстоятельства круг законных наследников первоначально определялся по признаку агнатского, родства. Родство по крови (когнатское), как основание для наследования по закону, впервые получи­ло признание в преторском праве и окончательно восторже­ствовало в императорском законодательстве.

Подобно тому, как в области права собственности в римском праве, наряду с цивильной собственностью, сложи­лась в преторском эдикте так называемая бонитарная собст­венность, и лишь в праве Юстиниана произошла унификация права собственности, так и в области наследования, наряду с цивильной hereditas, установилась преторская bоnо-rum possessio. Разложение агнатской семьи, ослабление от­цовской власти, явившиеся следствием изменения производ­ственных отношений и всего социально-экономического строя, приводило к тому, что передача наследства лицам, увязанным с наследодателем лишь агнатскими отношениями,минуя самых близких кровных родственников, но утративших агнатскую связь (например, эманципированные дети), стала признаваться несправедливой.

С другой стороны, сложные формальности, требовавшиеся по цивильному праву для составления завещания, также стали слишком стеснительными. Эти новые запросы жизни были уч­тены претором. В своем эдикте он стал обещать судебную за­щиту также лицам, которые по цивильному праву не имели права наследовать; равным образом, он объявил, что будет признавать завещания, составленные в более простой форме.

Не имея права отменять нормы цивильного права, претор достигал цели, предоставляя этим новым наследникам владе­ние наследственным имуществом (bonorum possessio). Сначала это признание давалось лишь постольку, поскольку с «преторским наследником» не конкурировал цивильный наследник, если находился цивильный наследник, заявлявший требование о наследстве, наследство передавалось ему, преторский на­следник оказывалсяsine re, т. е. без наследственного имуще­ства. Но позднее (в эпоху принципата) претор стал обеспечи­вать прочное обладание наследственным имуществом за те­ми лицами, которые признавались им более подходящими наследниками (bonorum possessio cum re). После этого bono­rum possessio стала одним из случаев возникновения бонитарной или преторской собственности.

В императорскую эпоху эти две системы: цивильная hereditas и преторская bonorum possessio — стали постепен­но сближаться том путем, что наиболее старые цивильные наследственные нормы стали изживатьсяи,наряду с этим, в само цивильное право стали проникать новые положения, построенные на преторских принципах, — например, взаим­ное право наследования матери и ее детей. Окончательное торжество новые принципы наследования получили только в новеллях Юстиниана.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Понятие завещания. Условия действительности завеща­ния.

Обязательная доля ближайших родственников

Понятие завещания

Завещанием (testamentum) в римском праве признается не всякое распоряжение лица на случай смерти, а лишь такое, которое содержит назначение наслед­ника. По классическому праву требуется, чтобы такое на­значение было в самом начале завещания. Назначение на­следника составляет существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имеются даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не назван в этом распоряжении в качестве наследника (никому не дано nomen heredis, имя наследника), завещание недей­ствительно. Назначением наследника, однако, завещание может и не исчерпываться; в нем могут также содер­жаться отказы (легаты), назначены опекуны к малолетним наследникам и т. п.

Читайте также:  Какие документы нужны для авансового отчета за медосмотр

Завещание есть односторонняя сделка, т. е. выражение воли только завещателя. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при усло­вии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо это выра­жение воли наследника имеет место не при совершении заве­щания (как например, согласие одаряемого при одарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоя­тельный, отдельный от завещания акт. Односторонний ха­рактер завещания проявляется, между прочим, в праве заве­щателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.

Условия действительности завещания

Для совершения завещания требуется специальная способность: testament! factio activa. Такая способность требуется в момент совершения завещания. Такой способно­сти не имеют недееспособные, душевнобольные, расточители, лица, осужденные за некоторые порочащие преступления и пр.

Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древ­нейшее время, постепенно упрощалась, но все-таки и в праве Юстиниана была достаточно сложной, ввиду требования присутствия семи свидетелей (но письменная форма не была безусловно обязательной). Наряду с частными завещаниями, практиковались публичные, составляемые при участии органа государственной власти, а) путем занесения распоряжения за­вещателя в протокол суда или муниципального магистрата, б) путем передачи в императорскую канцелярию на хранение письменного завещания.

Назначение наследника должно быть сделано лично завещателем (нельзя назначить наследником «кого вы­берет Тиций»), ясно и точно; должно быть назначено «опре­деленное лицо», persona certa. К числу personae incertae первоначально относили, в частности, постумов (т. е. лиц, за­чатых при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившихся), а также юридические лица; в позднейшем императорском праве назначение тех и других было допущено. Но во всяком случае лицо, назначаемое наследником, должно обладать testamenti factio passiva, т. е. способностью быть назначенным наследником. Такой способности не имели, на­пример, лица. которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, дети государственных преступников и др. Некоторые лица, хотя и имели testamenti factio passiva, но не могли получать наследство полностью или в части, если не отпадет обстоятельство, признаваемое по закону препят­ствием для получения наследства. Так, по законам Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью холостые мужчины в возрасте 25—60 лет и незамужние женщины 20—50 лет могли получать наследство по завещанию только после бли­жайших родственников: после всякого другого завещателя они получали наследство лишь в том случае, если в течение 100 дней после открытия наследства вступали в брак и т. д.

Назначение наследника под условием допускалось, если условие имеет характер отлагательного. В этом случае наследство открывается не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия. Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречит принципу римского наследственного права: semel heres semper heres (лицо, раз ставшее наследником, остается в этом положении навсегда, а между тем наступле­ние отменительного условия привело бы к прекращению прав и обязанностей наследника). Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается не написанным, и наследник признается назначенным безусловно.

Равным образом, не допускается при назначении наслед­ника включение срока как отменительного, так и отлагатель­ного; при нарушении этого требования сроки считаются неписанными.

Примером отлагательного условия может служить подназначение наследника (substitutio). Наиболее рас­пространенный вид субституции сводится к тому, что в завещании назначается как бы запасный наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине (смер­ти, нежелания принять наследство и т. п.) не сделается наследником (так называемая substitutio vulgaris, обыкновенная субституция).

Актуальность исследования правовых вопросов наследования по закону и завещанию обусловлена возрастающим значением права частной собственности граждан и порядка ее наследования в условиях рыночной экономики, необходимостью разработки правового механизма, который должным образом мог бы защитить права и интересы граждан.

Наследственное право сегодня — один из центральных институтов гражданского права. Его место в системе гражданского законодательства определяется соотношением с другими гражданско-правовыми институтами и, в первую очередь, с институтом права собственности, который в последнее десятилетие радикально изменился, но эти изменения не нашли отражения в наследственном праве РФ. Между тем, наследственное право обеспечивает правопреемство в гражданских правах и обязанностях на случай смерти их носителя, определяет судьбу имущества умершего.

Назначение института наследственного права в условиях рынка — в стимулировании развития частной собственности и создании условий, необходимых для ее использования в целях обеспечения материальных и иных потребностей граждан-владельцев, а после их смерти — наследников. Более того, экономическая ситуация в РФ требует комплексного изучения отношений, возникающих при наследовании по закону, а также законодательства, регулирующего эти отношения.

В связи с реформой наследственного права РФ актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, а наследование содержит в себе основные принципы гражданско-правового регулирования — принцип разрешенной направленности и принцип диспозитивности. Исследование проблем наследственного права в условиях рынка, а именно наследование по закону, имеет важное теоретическое и практическое значение. Этим и объясняется выбор темы работы, ее актуальность и значение.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы связанные с наследованием как таковым и его системами исследованы в работах таких авторов как Аргунов В.Н. Багичев А.В Зайцев Т.И. Гришаев С.П. Калинин В.В. Вранцева Е. Герасимов А. Степенин М. Тихомиров Л.В. Гуреев В.А. Дмитриев Д.Ю. Данилов Е.П. Делигечев А. Зайцева Т.И. Крашенинников П.В. Исрафилов И. Кабатов В. А. Кавелин Н.Ю. Калпин А.М. Карчевская Л. И. Маковский А. Л. Огнев Я. Резникова Е.В. Разинкова М.Н. Репин В.С. Яных Е.А. Самойлов С. А. Сидоров В.Е. Сегалова Е. А. Корнева И.Л. Храмугов К. и многие другие. В подготовке проекта части третьей ГК РФ участвовали А.Л.Маковский (руководитель рабочей группы), Г.Е.Авилов, М.М. Богуславский, Г.Д.Голубов, А.Ф.Ефимов, А.Н.Жильцов, В.П.Звеков, И.С.Зыкин, Ю.Х.Калмыков, О.М.Козырь, А.С.Комаров, Н.И.Марышева, М.Г.Розенберг, А.А.Рубанов, Е.А.Суханов, Н.В.Сучкова, К.Б.Ярошенко и др.

Принятие части третьей ГК РФ вызвало новый всплеск внимания к наследственной проблематике, что подтверждается появлением бесчисленных комментариев наследственного законодательства, новых учебных пособий по наследственному праву, публикаций в периодических изданиях. Среди авторов этого периода – А.Н.Гуев, В.В.Гущев, С.П.Гришаев, Л.Ю.Грудцына,А.Ю.Ершова, Т.И.Зайцева, П.В.Крашенинников, А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой, М.В.Телюкина, и др.

Отдельные проблемы наследственного права нашли отражение в диссертационных исследованиях М.Ю.Барщевского, В.Н.Гаврилова, О.В.Кутузова, Н.Л.Каминской А.О.Мелузовой, и др.

Эти работы послужили теоретической базой настоящего исследования. Вместе с тем практика показывает, что проблемы, связанные с применением отдельных норм ГК РФ, регламентирующих наследственные отношения, возникают всюду и, к сожалению, не всегда их можно решить, поскольку выявляется не только недостаток положений отдельных статей ГК РФ, но и отсутствие соответствующей доктринальной проработки вопроса.

Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о жизненности института наследования и его значимости для развития отечественного гражданского права, что и обусловило выбор темы работы, объект, предмет, цель и задачи исследования.

Целью работы является всестороннее комплексное исследование отношений наследования и его видов, теоретическое обоснование нормативного закрепления как одного из важнейших в современных условиях видов наследования, а также предлагаемых конкретных предложений по совершенствованию действующего законодательства РФ.

В соответствии с целью исследования автором поставлены следующие задачи:

— определить понятие, значение и функции наследования и наследственных правоотношений;

— определить субъектный состав наследственного правоотношения;

— проанализировать понятие «наследственной массы» в пределах рыночных отношений;

— раскрыть основания наследования по закону и круг наследников;

— определить особенности наследования отдельных видов имущества, принятие и отказ от наследства;

— провести обзор основных проблем в области наследования по закону;

— проанализировать судебную практику по защите прав наследников по закону;

— разработать предложения по совершенствованию наследственного законодательства о наследовании по закону.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые складываются при наследовании по закону и завещанию.

Предметом диссертационной работы являются нормы российского законодательства, регулирующие наследование по закону, материалы нотариальной и судебной практики его применения, а также научные результаты, полученные другими исследователями данного правового института.

Методологическая основа исследования В процессе работы автор использовал такие научные методы исследования: исторический, логико-юридический, системный, социологический, сравнительно-правовой, статистический. Основные положения и выводы, представленные в работе, основываются на анализе действующего гражданского законодательства, особенностей его применения, достижений гражданско-правовой науки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)

Научная литература

3. Амфитеатров Г.Н. Право наследования в СССР. — М., 1946; Бошко В.И. Очерки советского наследственного права. — К., 1952.

Читайте также:  МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

4. Блинков О.Е. Юридические лица в наследственном праве [Текст] / О.Е.Блинков, К.Ю.Егоренкова // Наследственное право. — 2015. — №2. — С. 5

5. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права [Текст] / Под ред. и с. предисл. В. А. Томсинова. — М.: Зерцало, 2013. — С.286

6. Зубарева О.Г., Малыхина М.Н. Правовой статус пасынков (падчериц) и отчима (мачехи): условия реализации имущественных прав и обязанностей // Журн. рос. права, 2013 № 3. С.. 111-120.

7. Законодательство Екатерины II. — М., 2001. С.298 — 299.

8. Зайцева Т.И., Крашенников П.В. Указ.соч. С.5.

9. Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. — М., 2002. С. 146 — 150.

10. История государства и права зарубежных стран [Текст] / Под. ред. Н.А Крашенинниковой, О.А Жидкова, — 2-е изд., стереотип. — М.: Норма, 2014. — Ч.1. – С.124

11. Кучма В.В. Государство и право Древнего мира и Средних векав [Текст] / В.В.Кучма. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2015. – С.252

12. Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима [Текст] / С.А.Муромцев. — М.: Статут, 2013. — С.443

13. Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 2002. С. 640.

14. Нестеровская Ю.Л. Некоторые проблемные аспекты наследования по закону // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 6 – С. 28

15. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные. — М., 2003. С. 280.

16. Попова Л.И. Развитие института наследственного права (исторический аспект)//Проблемы юридической науки и правоприменительной деятельности. Межвузовский сборник научных трудов. В.5. – К., 2004. С. 32.

17. Российское законодательство X — XX веков. Том 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. — М., 1985. С. 61, 118.

18. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. — М., 2001. С. 470.

§ 40. Наследование в боковой линии. – В каких случаях женщина пользуется правом представления? – Наследование в родовом имении сообразно происхождению имения. – Наследование в благоприобретенном имении. – Предпочтение полнородных неполнородным (ст. 1134–1140)

Когда после умершего не осталось детей и их потомков, т.е. когда нет никого в нисходящей линии, наследство переходит в боковые линии.

Если есть родственники в ближайшей линии, то нечего искать наследников в дальнейшей, ибо ближайшая исключает дальнейшую. Стало быть – если есть братья родные или их потомство (в первой линии), то двоюродные братья умершего или их родители, дядья умершего (во второй линии) не могут иметь претензий и т.д.

В каждой линии ближайшая степень исключает дальнейшую. Стало быть, при живом брате моем, дети его, мои племянники, не могут наследовать после меня, а наследует брат. Если у меня остался дядя родной, то дети его, мои двоюродные братья не наследуют, а наследует после меня дядя: брат – всего ближе ко мне по степени, в первой боковой линии; дядя – во второй боковой линии. Равные степени делят наследство поголовно: стало быть, если после меня во второй боковой линии осталось двое дядей, они оба в равной степени и разделят мое наследство поголовно, по равным частям. Умерших – наследников в ближайшей степени – заменяет их потомство, вступает в степень их и получает всю ту часть, которая следовала бы умершему, которого представляет; в таком случае потомство наследует по праву представления поколенно, хотя бы наследники и не носили имени или прозвания умершего. Когда представителей несколько, то все они, получая часть представляемого, делят ее между собой поголовно, если состоят в одинаковой степени; поколенно, когда состоят не в одинаковой степени относительно представляемого лица. В дележе не участвуют лица женского пола, когда в одной с ними степени есть мужчины. Сестры при братьях родных и их наследниках обоего пола не имеют права на наследство. Стало быть, если у меня остался брат с сестрой, то наследует один брат, а сестра не получает ничего. Если остались после меня – брат, да дети другого брата, сын и дочь, то эта дочь, моя племянница, не может представлять своего родителя, а один брат ее пользуется правом представления, и наследство мое разделят поровну – брат мой с племянником, а племяннице моей не достанется ничего. Но когда бы при ней брата не было, то она одна представляла бы отца своего и получала бы половину моего наследства. Правило о том, что сестры при братьях родных и их потомках обоего пола не имеют права на наследство, по разъяснению Государственного Совета, распространяется на все боковые линии и на все в них степени (ст. 1135, прим.; ср. Касс. реш. 1879 г., N 264).

Наследство открывается после Петра, бездетного. Родных братьев у него нет, нет, следовательно, родственников, которые происходили бы от одного с ним родителя, – в первой боковой линии, стало быть, открываются права дальнейшей, второй боковой линии, в линии деда его по отцу, Федора. В этой линии могут быть дядья его, тетки, братья двоюродные, племянники двоюродные и пр. Если бы жил дядя его, Алексей, да другой дядя, Иван, то оба они прямо получили бы все наследство, состоя в ближайшей степени родства к умершему вотчиннику во второй боковой линии; тогда никакого поколенного дележа не было бы, а был бы между Иваном и Алексеем только чистый поголовный дележ наследства поровну, так как Иван и Алексей никого не представляли бы, а наследовали бы прямо в силу своего права: отец их, Федор, сам не мог бы наследовать после внука, следовательно, о праве представления его личности здесь и речи быть не могло бы, а Иван и Алексей наследовали бы после Петра просто по кровной связи с ним, как дядья его, без всякого представления. Но ни Алексея, ни Ивана нет в живых, а осталось потомство одного Алексея, и оно вступает в права его. Но при этом ни сестра его Анна, тетка умершему вотчиннику, – когда бы была в живых, – ни потомство ее не могут иметь никакого участия в наследстве по силе 1135 ст.

Основные сведения по наследственному праву

Вопросам наследственного приобретения имущества посвящена целая гл. V Гражданского кодекса Российской Федерации. Давайте узнаем основные правила наследования, чтобы лучше понять основную тему этой статьи.

Наследство открывается в тот момент, когда наследодатель умер. После раздела, производящегося через 6 месяцев, все, что он имел при жизни, достается наследникам. Однако то, кто попадет в эту категорию и приобретет право на наследование, зависит от варианта, по которому происходит раздел собственности покойного:

  1. По завещанию. Если покойный при жизни оставил и надлежащим образом оформил документ, выражающий его волю по порядку и объемам наследования, раздел имущества производится в соответствии с этим документом. Наследовать могут любые граждане и организации, выбранные покойным при жизни. Наличие кровных уз с наследниками не обязательно. Наоборот, родня покойного может лишиться права на наследование. Исключение составляют нетрудоспособные родственники. Им, в любом случае, причитается не менее половины законной доли. Имеется в виду та доля, которая досталась бы им, если бы наследование осуществлялось без завещания.
  2. По закону. Если письменного и заверенного документа, выражающего последнюю волю покойного, нет, то наследование осуществляется по правилам, изложенным в ГК РФ. Закон разделяет родню покойного на 7 очередей наследования. Если имеется хотя бы один представитель предыдущей очереди, все последующие не получают ничего.

Чтобы приобрести право на наследство, важно быть в рядах очереди, которую призовут к наследованию. Наследование происходит в следующей очередности:

  1. В первую очередь имущество покойного достается его самым близким людям. К ним закон относит детей, супругов и родителей. Могут привлекаться в эту очередь лица, являющиеся внуками покойного. Они наследуют по праву представления.
  2. Во вторую очередь получают имущество братья и сестры, дедушки и бабушки покойного. К наследованию по праву представления могут быть привлечены граждане, являющиеся племянниками и племянницами скончавшегося человека.
  3. В третью очередь приобретают имущество дяди и тети умершего человека. Могут, по праву представления, привлекаться к наследованию лица, являющиеся его двоюродными братьями или сестрами.
  4. В четвертую — прабабушки и прадедушки покойного.
  5. В пятую — лица, являющиеся двоюродными: внуками, внучками, дедушками, бабушками.
  6. В шестую — граждане, приходящиеся покойному двоюродными: правнуками, правнучками, племянниками, племянницами, дядями, тетями.
  7. В седьмую — лица, являющиеся падчерицами, пасынками, отчимами, мачехами наследодателя.


Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *